Андрияхина Анна Михайловна - Наследственные споры стр 13.

Книгу можно купить на ЛитРес.
Всего за 74.9 руб. Купить полную версию
Шрифт
Фон

При рассмотрении дел о наследовании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, когда наследство до 1 октября 1964 года не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила ст. ст. 527–561 ГК РСФСР, введенного в действие с 1 октября 1964 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г.). В том случае, когда наследство открылось до 14 марта 1945 года, но не было принято наследниками и не перешло в собственность государства как выморочное, спор о наследстве разрешается на основании норм Гражданского Кодекса, действовавших в период с 14 марта 1945 года по 1 октября 1964 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г.) (п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании").

В порядке искового производства спор разрешается судами общей юрисдикции. Первым этапом защиты нарушенных наследственных прав является подача иска заинтересованного лица, который непосредственно вытекает из наследственных правоотношений. Но одного желания такого лица недостаточно, поскольку для того, чтобы иск был принят к производству, необходимо соблюдение ряда положений:

1) подведомственность дела суду;

2) отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по тому же делу, или решения третейского суда, ранее принятого по тому же делу;

3) наличие процессуальной правоспособности сторон, т. е. как истца, так и ответчика;

4) надлежащим образом оформленные полномочия представителя и другие условия.

Это лишь общие условия принятия иска к производству, которые характерны для любой категории дел, но исходя из особенностей отдельных категорий споров могут быть учтены специфические особенности.

Несоблюдение подобных требований не лишает истца права обращения с иском в суд, но в зависимости от того, какие условия были нарушены, суд может принять решение об оставлении иска без движения (ст. 136 ГПК РФ) либо возвратить исковое заявление (ст. 135 ГПК РФ).

Немаловажным условием осуществления своего права на предъявление иска является соблюдение формального аспекта, т. е. соответствие формы и содержания иска предъявляемым законом требованиям. В статье 131 ГПК РФ зафиксированы нижеследующие требования.

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;

4) в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином.

4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд (ст. 131 ГПК РФ).

Наряду с обязательным соблюдением таких условий, которые касаются формы, и содержания искового заявления ст. 132 ГПК РФ предусматривает перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению.

К исковому заявлению прилагаются:

1) его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца;

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

5) текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).

При конкретном рассмотрении каждого из споров о праве на наследство следует обращаться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 32 апреля 1991 года № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании". Постановление не является источником права, поэтому ссылка на данный правовой акт при рассмотрении и разрешении дела будет необоснованной, но его применение для теоретического уяснения имеет большое значение.

Наиболее часто встречающийся в судебной практике по спорам о наследовании - спор между наследниками по завещанию. Это может быть спор относительно признания недействительности всего завещания в целом или его части.

Любой из наследников по завещанию может обратиться в суд для урегулирования данного спора, если имеет основания полагать, что по каким-либо фактам последняя воля завещателя, которая выражена в завещании, может быть признана недействительной. Недействительность завещания может быть признана таковой по условиям, которые применяются к недействительности сделки. Это положение применяется к завещанию, поскольку оно является односторонней сделкой. Перечень оснований, по которым сделка может быть признана недействительной, содержится в ст. ст. 166–181 ГК РФ. В соответствии с законом недействительность сделки имеет две различные формы выражения:

1) ничтожность (недействительность сделки имеет место с момента ее совершения);

2) оспоримость (недействительность которой требует признания в судебном порядке, по основаниям, установленным в законе).

Поэтому, в зависимости от факторов, которые берет за обоснование своих исковых требований истец, завещание может быть и оспоримым и ничтожным. В соответствии с ч. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Гражданского Кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Далее законодатель закрепляет положение, согласно которому завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (ч. 2 ст. 1131 ГК РФ).

В части 3 ст. 1131 ГК РФ предусматриваются положения, которые не могут служить основанием недействительности завещания, а именно - описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (ч.ч. 4–5 ст. 1131 ГК РФ).

Большая часть споров, касающихся завещания, возникает в связи с тем, что нарушения допускаются при составлении и удостоверении завещания. Следует иметь ввиду, что завещатель имеет право отменить или изменить ранее составленное завещание. Это связано с проявлением принципа свободы завещания. Так, в соответствии со ст. 1130 ГК РФ:

1) завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения; для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании;

2) завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Ваша оценка очень важна

0
Шрифт
Фон

Помогите Вашим друзьям узнать о библиотеке

Скачать книгу

Если нет возможности читать онлайн, скачайте книгу файлом для электронной книжки и читайте офлайн.

fb2.zip txt txt.zip rtf.zip a4.pdf a6.pdf mobi.prc epub ios.epub fb3

Похожие книги